Превентивный характер преступлений

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Превентивный характер преступлений». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Наряду с изучением понятия превенции, стоит уделить внимание тому, что такое двойная превенция. Сразу стоит отметить, что она находится вне сферы общего организационного влияния органов юстиции. Полностью зависит от разного рода толкований закона судами. Здесь не имеет значения влияние уголовной и исполнительной политики.

Работа органов внутренних дел по выявлению, раскрытию и расследованию превентивных преступлений

16 мая в МВД по Республике Татарстан прошла пресс-конференция, на которой заместитель начальника полиции МВД по РТ Марат Айдаров рассказал о работе органов внутренних дел по выявлению, раскрытию и расследованию превентивных преступлений.

На полицию возложена важная роль в профилактике тяжких преступлений, совершаемых в быту, в организации своевременного выявления и расследования преступлений, носящих превентивный, то есть профилактический характер.

Правильно организованная работа по выявлению профилактических преступлений способствовала снижению количества тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве (бытовых убийств, причинения тяжкого вреда здоровью).

За этот же период участковыми уполномоченными полиции раскрыто более 200 побоев и 300 угроз убийством. Следовательно, столько же предотвращено убийств и тяжких телесных повреждений.

Несмотря на имеющиеся факты насилия в семье граждане отказываются реализовывать свои предусмотренные законом права на защиту жизни и здоровья.

Так, жительница Высокогорского района, проживающая с мужем и малолетней дочерью, с 2010 года неоднократно обращалась в органы внутренних дел по факту устраиваемых мужем пьяных скандалов.

Тем не менее, несмотря на уговоры со стороны сотрудников полиции, написать заявление о привлечении супруга к уголовной ответственности и пройти судебно-медицинское освидетельствование гражданка отказывается, тем самым лишая себя реализации права на личную неприкосновенность.

К примеру, сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних в Высокогорском районе задержан местный житель, который уговорил двух несовершеннолетних совершить кражу аккумуляторов из автомашин, обещая поделиться с ними деньгами, вырученными от продажи похищенных аккумуляторов. А в Балтасинском районе женщина спаивала несовершеннолетних, обещая им приятные ощущения и улучшения настроения.

Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу среди населения, учащихся образовательных учреждений по предотвращению насилия в семье (так называемые бытовые преступления), проводят циклы бесед по правовым вопросам, касающихся причин совершения преступлений и их последствий, ведут пропаганду здорового образа жизни, семейных ценностей и традиций.

В структуре посягательств на жизнь и здоровье граждан значительную часть составляют преступления в сфере семейных и бытовых отношений, совершенные в состоянии алкогольного опьянения после распития спиртных напитков. Данной категории преступлений, как правило, предшествуют ранее сложившиеся личные неприязненные отношения, бытовые конфликты, ссоры.

Следует вспомнить чрезвычайное происшествие в Зеленодольске, где по своему месту жительства мужчина нанес два ножевых ранения супруге, которая скончалась от полученных травм, после этого преступник покончил жизнь самоубийством.

Как выяснилось позже, подобные скандалы в их семье были частыми явлениями, о рукоприкладствах мужа супруга никому не сообщала. Частично скандалы слышали соседи, которые также предпочли промолчать.

В результате мы имеем убийство и два трупа.

Данные факты свидетельствуют, что своевременное обращение в органы внутренних дел предотвращает совершение более тяжких преступлений.

Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Двойная превенция: что это такое?

Официального определения двойной превенции не существует, однако, нам кажется, что наиболее удачным является следующее:

Двойная превенция — это уголовно-правовой способ предупредить совершение более тяжкого преступления наказанием за менее тяжкое деяние

В теории считается, что привлечение к уголовной ответственности гражданина, совершившего мелкое преступление, способно заставить его задуматься и пересмотреть свое поведение, и тем самым предупредить возможность совершения им еще более тяжкого преступления .

И напротив, считается, что оставление мелких деяний без внимания правоохранительных органов порождает у преступника ощущение безнаказанности и может стать причиной совершения им более тяжкого деяния.

Насколько эффективно работает это правило, сказать сложно, но, тем не менее, в системе МВД России показатель количества выявления преступлений двойной превенции является одним из наиболее важных и полицейское руководство регулярно декларирует, что благодаря выявлению большого количества превентивных составов, им удается сократить количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности на вверенной территории.

Малозначительность деяния на данный момент остается одной из наиболее сложных для уяснения категорий теории уголовного права и правоприменительной практики. Так, проведенное анкетирование сотрудников правоохранительных органов показало, что 75 % респондентов испытывают трудности при применении положений ч. 2 ст. 14 УК РФ. 46 % опрошенных дознавателей, следователей ОВД и прокуратуры, мировых и федеральных судей назвали эти трудности существенными. В основном указанные сложности связываются с обоснованием малозначительного характера деяния. Кроме этого, по результатам обобщения прокурорской и судебно-следственной практики было выявлено определенное недопонимание отдельных сущностных признаков данной категории. До сих пор не сформулировано четкое определение понятия малозначительности. Уголовный закон ограничивается лишь указанием на парадоксальный характер исследуемого явления (отсутствие общественной опасности при формальном наличии всех признаков состава преступления). Однозначно не определена правовая природа категории. Отсутствует ясность и в понимании критериев (факторов) малозначительности действия (бездействия). Анализ судебно-следственной практики показывает ее неоднородность и запутанность в данном вопросе. Пленум Верховного Суда РФ специально к указанной проблеме не обращался. Необходимо выделить и обозначить проблемы и пути их разрешения с помощью законотворческой деятельности и правоприменительной практики.

Все вышеперечисленное обуславливает актуальность и практическую значимость исследования.

Изучив и рассмотрев, некоторые уголовные и административные дела, связанные с применением категории малозначительности деяния, можно выделить следующие типичные ошибки правоприменителя и следственных органов:

1.

Игнорирование одного из главных эмпирических признаков, условий существования малозначительности деяния — формальной уголовной противоправности действия (бездействия) лица.

2.

Некорректный учет отдельных обстоятельств поведения лица в качестве факторов малозначительности.

3.

Небрежность (нередко граничащая с незаконностью) процессуального оформления решений о малозначительности содеянного.

4.

Умышленное предпочтение уголовного законодательства над административным при определении ущерба причиненного деянием.

В целом характер допускаемых ошибок в зависимости от занимаемой лицом должности, принимающим решение о малозначительности деяния, принципиально не отличается. Решения дознавателей, следователей, прокуроров и судей по указанному вопросу содержат, как правило, одинаковые недостатки. Не прослеживается особая зависимость характера ошибок и от уровня образования и от стажа работы правоприменителя. Косвенно это обстоятельство может свидетельствовать об одинаковом уровне правосознания следственных работников и судейского аппарата применительно к исследуемой проблеме.

Исходя из характера выявленных ошибок и недостатков, мы видим несколько путей совершенствования правоприменительной практики:

1.

в целях недопущения игнорирования такого сущностного признака малозначительности деяния, как формальная уголовная противоправность действия (бездействия) лица, указать на данный (как подлежащий обязательному установлению) признак в легальном определении исследуемой категории, в специальном постановлении Пленума Верховного Суда РФ, посвященном малозначительности деяния, в постановлениях Пленума высшей судебной инстанции общей юрисдикции о судебной практике по делам о конкретных составах преступления;

2.

Двойная превенция в уголовном праве

Предупреждение преступлений. — СтудопедияК специальным превентивным мерам относятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение правонарушения отдельно взятым физическим лицом либо субъектом хозяйствования. Специальная превенция состоит в применении собственно мер ответственности(социального карающего воздействия) к нарушителю нормы закона. Стоит ли соглашаться на такое, на первый взгляд выгодное предложение. Б легкомысленно рассчитывала на предотвращение таких последствий – проявление неосторожной вины. В ходе расследования была установлена причастность Б к незаконному проведению искусственного прерывания беременности, повлекшему тяжкий вред здоровью А. Она привлечена к ответственности по ч.3 ст.123 УК РФ.

Превентивный характер преступлений

Слышал, что преступления могут носить превентивный характер. Поясните, что это означает?
На вопрос отвечает заместитель начальника отдела дознания Отдела МВД России по Новокубанскому району лейтенант полиции И.А. Жаворонкова:
– В целях снижения и профилактики тяжких и особо тяжких преступлений большое значение имеет организация своевременного выявления и раскрытия преступлений, носящих превентивный характер. К преступлениям превентивного характера на практике относят распространенные в быту случаи причинения побоев (статья 116 Уголовного кодекса России) или иных насильственных действий, легкого вреда здоровью (статья 115 Уголовного кодекса России), средней тяжести вреда здоровья (статья 112 Уголовного кодекса России), угроза убийством (статья 119 Уголовного кодекса России), а также неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением (статья 156 Уголовного кодекса России). Уголовным кодексом России за вышеуказанные преступления предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

© 2016-2021 «Свет маяков»

Учредитель и редакция: ООО «Редакция газеты «Свет маяков».

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФC77-67773 от 28 ноября 2016.

Главный редактор: Матюшечко Лилия Владимировна.

Редактор сайта: Матюшечко Лилия Владимировна.

Адрес редакции:
352240, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Первомайская, д. 128.

Прокуратура Ленинского административного округа г. Мурманска о преступлениях превентивной направленности

Одними из самых распространенных по-прежнему являются преступления превентивной направленности.

Данные преступления квалифицируются по статьям 115, 116, 117, 119 УК РФ.

За нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности (ст. 115 УК РФ), законодатель предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до четырех месяцев.

Превентивная специфика ст. 119 УК РФ в отличие от статей 115, 116, 117 УК РФ заключается в том, что деяния, подпадающие под ее применение, сопряжены с посягательством на жизнь и здоровье гражданина. Высказывание угрозы нередко предшествует совершению особо тяжких насильственных преступлений против личности. Поэтому уголовные дела, возбужденные по ст. 119 УК РФ, имеют особую профилактическую значимость в предупреждении более тяжких преступлений.

В случае совершения в отношении Вас описанных преступлений, Вы вправе обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела. Дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116 УК РФ возбуждаются лишь по заявлению потерпевшего. Вместе с тем, в случае примирения, уголовное дело по ходатайству сторон может быть прекращено.

Субъективная сторона преступления

Необходимо не только предупредить и устранить преступление, а также воздействовать на сознание осужденного, в результате которого он утрачивает желание совершать новые общественно опасные деяния. Для этого и существует специальная превенция – воздействие на отбывающего наказание лица с целью его исправления путем применения мер уголовного наказания, а также принудительных мер медицинского и воспитательного характера, условного осуждения.

Читайте также:  Причинение телесных повреждений средней тяжести при самообороне

К специальным превентивным мерам относятся

профилактические мероприятия, направленные на предотвращение правонарушения отдельно взятым физическим лицом либо субъектом хозяйствования. Специальная превенция состоит в применении конкретных мер ответственности (социального карающего воздействия) к нарушителю нормы закона.

Цель специальной превенции:

  1. осужденный лишается возможности совершить новое преступление;
  2. осужденного устрашают фактом применения к нему наказания за совершенное преступление.

Применение конкретного наказания по-разному лишает лицо возможности совершать новые преступления.

При лишении свободы осужденный содержится в исправительных учреждениях под постоянной охраной и надзором, что также имеет целью не допустить новых преступлений.

При лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью виновный теряет возможность, например, использовать должностное положение, злоупотребляя им.

Изнасилование является одним из древнейших преступлений, ответственность за которое, как и особенности направленности превентивной функции закона при регулировании данного состава преступления претерпели значительные изменения в процессе исторического развития.

Так, уголовный закон с древнейших времён был нацелен на охрану граждан от насильственных преступных посягательств, могущих причинить вред жизни и здоровью потерпевшего. Соответственно изнасилование представляло собой одну из разновидностей преступлений против жизни и здоровья, законодатель пытался защитить именно указанный родовой объект преступления, а об охране половой неприкосновенности и свободы женщин речи не шло. Также следует отметить, что в Древние и Средние века изнасилование имело классовые и иные особенности, связанные с местными традициями и обычаями территории, на которой действовал соотвествующий уголовный закон, а для квалификации преступления зачастую имело значение поведение женщины в период совершения преступления.

Так, законы и правовые обычаи Древнего мира допускали совершение изнасилования в отношении лиц с более низким социальным статусом (не являлись преступными насильственные действия в отношении рабынь). На Кавказе закон был нацелен на защиту чести и достоинства семьи, из которой происходила изнасилованная женщина. Древние иудеи лишали защиты изнасилованную в черте города, так как исходили из того, что женщина сама виновата, что не сумела привлечь внимание прохожих в населенном пункте криками о помощи. Большинство европейских стран различало изнасилование как половой акт без согласия женщины, но без применения насильственных действий, а также изнасилование, сопряжённое с применением насильственных действий, направленных на подавление сопротивления жертвы.

В российском законодательстве изнасилование также изначально рассматривалось как преступление, посягающее на жизнь и здоровье личности. Нормы Воинских уставов Пётра 1 1716 года требовали рассматривать дела об изнасиловании с обязательным учетом поведения женщины, что было направлено на исключение практики заведомо ложных доносов; для подтверждения факта изнасилования было необходимо подтверждение действий жертвы, нацеленных на сопротивление, в частности, крики и призывы о помощи, наличие изорванной одежды, следов избиения и т.п. Подобный подход был заимствован при принятии Уложений о наказаниях уголовных и исправительных 1842 года, которые также ограничивали возможность подачи заявления об изнасиловании до окончания дня.

С принятие Уголовного уложения 1903 года понятие изнасилования было расширено за счёт того, что преступными стали считаться действия, совершённые не только при помощи прямого насилия по отношению к жертве, но также и под влиянием угроз, а также при помощи насилия и угроз по отношению к членам семьи жертвы.

Серьезное изменение в истории развития уголовной ответственности за изнасилование произошло в 1922 с принятием Уголовного кодекса РСФСР, который поместил изнасилование в отдельный раздел «Преступления в области половых отношений». Впоследствии принятые Уголовный кодекс РСФСР 1926 года, как и УК РСФСР 1960 года были лишены отдельного раздела, посвящённого преступлениям против половой свободы и неприкосновенности, рассматривая изнасилование в составе преступлений против жизни и здоровья, личного достоинства. При этом ответственность за изнасилование в законах советского периода была достаточно суровой, допускала возможность применения смертной казни.

Принятый в 1996 году ныне действующий УК РФ предусматривает ответственность за изнасилование ст. 131, которая наряду с четырьмя другими смежными составами образует главу преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

По данным МВД РФ, в 2018 году было зафиксировано более 3 тысяч случаев изнасилований и покушений на изнасилование, однако в действительности преступление совершается намного чаще. Объясняется это тем, что многие жертвы изнасилования по различным причинам (чаще всего из-за стыда, чувства позора) не спешат заявлять о преступлении и обращаться в правоохранительные органы.

Рассмотрим состав простого изнасилования по ч.1 ст.131 УК РФ, не содержащий отягощающих обстоятельств:

  1. Видовой объект: половая свобода женщины. Если речь идет о несовершеннолетних девушках, то объектом будет их половая неприкосновенность. Родовой объект: личность. Соответственно, статья «Изнасилование» находится в разделе «Преступления против личности», в главе «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности».
  2. Объективная сторона: половая связь с женщиной с применением насилия (угрозой его применения), либо с использованием беспомощного состояния жертвы. Угроза должна восприниматься женщиной реально, она может быть адресована как самой жертве, так и ее близким.
  3. Субъект: лицо мужского пола, достигшее четырнадцатилетнего возраста.
  4. Субъективная сторона: прямой умысел. При нем преступник осознает противоправность своего поведения, но, тем не менее, все равно переступает через закон.

Изнасилование по ст.131 УК РФ может быть совершено при отягчающих обстоятельствах, усиливающих вину преступника. Так, к таким отягчающим обстоятельствам, предусмотренным ч.2-4 рассматриваемой статьи, относятся:

  • групповой характер деяния;
  • угроза убийством (причинением тяжкого вреда здоровью), а равно и особая жестокость, проявленная по отношению к жертве или ее близким;
  • заражение жертвы венерическими заболеваниями.
  • несовершеннолетний возраст жертвы;
  • причинение жертве тяжкого вреда здоровью (например, заражение ВИЧ-инфекцией).
  • гибель жертвы по неосторожности преступника;
  • малолетний (до 14 лет) возраст жертвы.

Отметим, что наиболее тяжким квалифицирующим признаком является повторное изнасилование малолетнего ребенка, если виновный ранее был осужден за аналогичное преступление.

Наказание за изнасилование по ч.1 ст.131 УК РФ – от 3 до 6 лет лишения свободы. При наличии отягчающих обстоятельств, наказание, конечно, усиливается. Так, например, групповое изнасилование наказывается 4-10 годами лишения свободы, а за повторное насильственное половое сношение с несовершеннолетней виновное лицо может получить и пожизненный срок.

По данным Судебного департамента при ВС РФ, в 2018 году за изнасилование по ч.1 ст.131 УК РФ было осуждено 789 человек, самым «популярным» наказанием стало помещение в колонию на срок от 3 до 5 лет. Примечательно, что 149 человек получили условные сроки.

Достаточно часто изнасилование «сопровождают» другие преступления. В этом случае наказание виновное лицо будет нести сразу по нескольким статьям УК РФ. Приведем реальные примеры.

В июне 2018 года житель Березников, употребивший алкоголь, изнасиловал, а затем убил 16-летнюю школьницу. Суд посчитал, что убийство девушки было совершено осознанно и целенаправленно, поэтому виновное лицо необходимо привлечь по двум статьям – ст.105 УК РФ и 131 УК РФ. В итоге преступник получил пожизненный срок: кроме того, его обязали выплатить по 5 млн рублей в качестве моральной компенсации каждому родителю погибшей.

В 2018 году в Тверской области мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, а затем забрал у нее телефон. Суд признал мужчину виновным в совершении двух преступлений – «грабеж» (ст.161 УК РФ) и «изнасилование» (ст.131 УК РФ). В результате виновное лицо было помещено в колонию на 12,5 лет с последующим ограничением свободы на 1 год.

Двое жителей Калужской области в 2017 году совершили нападение на студентку, шедшую с занятий. После продолжительного истязания девушки преступники изнасиловали свою жертву, а затем убили. Суд приговорил их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.162 УК РФ («разбой»), ст.105 УК РФ («убийство») и ст.131 УК РФ («изнасилование») и назначил наказание в виде 19 лет колонии. Кроме того, в качестве компенсации морального вреда суд обязал виновных выплатить родственникам погибшей 3 млн рублей.

Можно ли получить условный срок за изнасилование? Да, такое тоже возможно при условии назначения судом наказания до 8 лет лишения свободы. При этом следует иметь ввиду, что условное осуждение неприменимо в отношении осуждённых за изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, опасных и особо опасных рецидивистов, также в отношении лиц, совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление в период испытательного срока при условном осуждении за умышленное преступление либо при условно-досрочном освобождении от наказания в течение неотбытого наказания, назначенного за умышленное преступлениеРассмотрим реальный случай.

Врач из Ижевска после операции изнасиловал пациентку и совершил с ней другие действия сексуального характера, используя ее беспомощное состояние. Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.131 УК РФ и 132 УК РФ, но приговор был очень мягким – 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Объясняется это тем, что после содеянного врач признал свою вину, принес извинения пациентке. Кроме того, суд учел другие смягчающие обстоятельства: положительные характеристики с работы, ведомственные награды и состояние здоровья виновного лица.

В УК РФ имеются схожие с изнасилованием составы, которые, однако, имеют свои отличительные особенности. Рассмотрим эти составы.

  1. Насильственные действия сексуального характера (ст.132 УК РФ). Во-первых, в отличие от изнасилования, субъектом данного преступления может быть лицо любого пола. Во-вторых, объективная сторона деяния заключается в мужеложстве, лесбиянстве и иных действиях сексуального характера, подкрепленных насилием или угрозой его применения. В то время как в основе изнасилования всегда лежит половое сношение в естественной форме, то есть половой акт изначально биологически нацеленный на продолжение человеческого рода.
  2. Понуждение к действиям сексуального характера (ст.133 УК РФ). Объективная сторона заключается в принуждении ко вступлению в интимную связь (не обязательно в форме естественного полового акта) путем применения шантажа, угроз уничтожения имущества. Виновное лицо также может пользоваться зависимостью жертвы от него. Субъектом преступления может быть женщина и мужчина.
  3. Половая связь с субъектом, не достигшим возраста совершеннолетия (ст.134 УК РФ). Объективная сторона заключается как в половом сношении, так и иными действиями сексуального характера, причем не сопровождаемым ни угрозами, ни шантажом, ни иными насильственными действиями. Субъект – только физлицо, достигшее возраста 18 лет. Примечательно, что если преступление совершено впервые и жертва преступления и виновное лицо вступят в брачный союз, то наказание применяться не будет.
  4. Развратные действия (ст.135 УК РФ). Данное преступление характеризуется тем, что как такового интимного контакта, полового акта или иных действий сексуального характера между виновным лицом и потерпевшим нет. Чаще всего это демонстрация различных порнографических материалов несовершеннолетнему лицу, нацеленная на пробуждение интереса ребенка к данной теме. Субъект преступления – только физлицо, достигшее 18 лет. Данное преступление может быть совершенно только в отношении несовершеннолетнего. Примечательно, что в случае, когда разница в возрасте между преступником и потерпевшим составляет менее четырёх лет, к совершившему преступление, предусмотренное частями первыми ст. 134 или 135 УК РФ лишение свободы применено быть не может.

В некоторых случаях преступник может совершить сразу несколько преступлений против половой неприкосновенности. Например, изнасилование вполне может наступить после демонстрации несовершеннолетнему порнографии.

Изнасилование – это тяжкое деяние, за совершение которого виновному грозит немаленький срок (особенно если изнасилование «подкреплено» иными преступлениями). Поскольку изнасилование относится к категории тяжких преступлений, лицо, совершившее данное преступление, не может быть освобождено от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением, назначением судебного штрафа. Но и это еще не все: судимость может поставить крест на работе осужденного, например, в сфере образования, здравоохранения и т.д. Поэтому гражданину, подозреваемому или обвиняемому в изнасиловании, крайне важно найти квалифицированного уголовного адвоката. С поиском адвоката по данной категории дел также имеются сложности, связанные со спецификой преступления; большинство опытных и востребованных адвокатов отказываются вступать в дело и заключать соглашения.

Конституционный суд разделил событие и состав преступления


По халатности госрегистратора была зарегистрирована сделка по купле-продаже земельного участка, продавцом которого выступил не собственник, а его полный тезка. Уголовное преследование в связи со смертью чиновника было прекращено. Его брат не смог добиться реабилитации, так как суды усмотрели существенное нарушение прав и законных интересов потерпевшего в том, что он был лишен правомочий собственника. Заявитель обратился в Конституционный Суд РФ с просьбой оценить норму, которая позволяет привлечь должностное лицо к уголовной ответственности, если причиненный им ущерб не считается крупным (менее 1,5 млн руб.).

КС счел, что оспариваемая норма не противоречит Конституции, предусматривая достаточное условие для привлечения к уголовной ответственности за халатность — крупный ущерб, превышающий 1,5 млн руб. Однако в состав этого преступления включен не только материальный, но и иной неэкономический вред, и суд может также признать его существенным независимо от его денежной оценки. Но оспариваемая норма не позволяет привлечь к ответственности лишь на основании причинения существенного вреда правомочиям владения, пользования и распоряжения, образующим право собственности. За пределами стоимости объекта могут быть учтены и признаны существенными эстетическое, фамильное, социально-статусное значение имущества для потерпевшего. Эти обстоятельства должны быть установлены и доказаны. Дело заявителя подлежит пересмотру.

Все материалы сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.

Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет. Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник.

Никакого предварительного согласия на перепечатку со стороны Министерства внутренних дел Российской Федерации не требуется.

Понятие и признаки преступления позволяют отграничить от него иные правонарушения. Из ст. 14 УК РФ можно выделить 4 его черты: запрет такого деяния уголовным законом, общественная опасность, виновность и наказуемость.

Это формальные признаки. Чтобы поступок можно было отнести к преступлению, он должен быть отнесен к таковым и напрямую запрещен УК РФ.

Наказуемость выражается в том, что за каждое преступление в УК РФ содержится конкретное наказание.

Не упоминающиеся в УК РФ деяния преступными быть не могут. То же самое касается наказаний: исчерпывающий перечень всех возможных карательных мер, налагаемых за каждое преступление, закреплен в законе.

С этим связано то, что уголовное законодательство, в отличие от, например, гражданского, не может применяться по аналогии: то есть к отношениям, не урегулированным конкретной нормой уголовного права, не может быть применено положение закона, регулирующее сходные отношения.

Общественная опасность представляет собой уже материальный признак: преступление может нанести ущерб общественным отношениям, находящимся под защитой государства.

Виновность – признак, тесно связанный с субъективной стороной преступления и отражающий внутреннее отношение лица к совершенному им поступку.

Не допускается объективное вменение, то есть признание преступным деяния, опасность которого лицо не могло осознавать.

Для наличия в действиях или бездействии виновности должны иметь место умысел или неосторожность.

Деяния, запрещенные уголовным законом, можно классифицировать как минимум по двум основаниям.

Так, по объекту, на который посягает преступник, можно выделить преступления:

Данная классификация была учтена при разработке УК РФ и делении его на разделы и главы: в Особенной части каждой главе соответствует свой объект.

Стадии совершения преступления – это определенные этапы приготовления и совершения умышленного преступного деяния:

  • приготовление к преступлению;
  • покушение на преступление;
  • оконченное преступление.

Приготовление является первой стадией совершения преступления. При приготовлении виновен еще не выполняет действия, которое является необходимым признаком объективной стороны состава преступления.

Покушением на преступление является совершение лицом с прямым умыслом деяния (действия или бездействия), непосредственно направленного на совершение преступления, предусмотренного соответствующей статьей.

Оконченным преступлением признается деяние, содержащее все признаки состава преступления.

Источник: https://urist.one/dolzhnostnye-prestupleniya/obshhie-opredeleniya/prestuplenie-opredelenie.html

Выделяют необходимые (обязательные) и факультативные признаки состава преступления.

Необходимые признаки присущи каждому конкретному составу преступления. К ним относятся:

  1. общественные отношения, на которые посягает преступление;
  2. опасные действия или бездействие, а также наступившие в результате вредные последствия;
  3. умышленная или неосторожная вина;
  4. физическое лицо, вменяемое и достигшее возраста, начиная с которого наступает уголовная ответственность.

Факультативные признаки присущи не всем без исключения составам преступления, а только некоторым из них. Они могут дополнительно характеризовать объект преступления, объективную сторону, субъективную сторону или субъект преступления. Например, разбой посягает не только на собственность потерпевшего, но и на его личность.

Немаловажными признаками объективной стороны преступления могут являться: способ, время, место, условия и другие объективные обстоятельства, указанные в законе. Так, преступления против военной службы, совершенные в боевой обстановке, караются строже, чем аналогичные действия в мирное время.

Уголовный закон рассматривает корыстные побуждения в качестве отягчающего обстоятельства при совершении убийства. Мотив и цель преступления, таким образом, также могут быть признаны факультативными признаками конкретного деяния.

Установление в действиях лица не того состава преступления, который на самом деле в них содержится, способно повлечь за собой ошибки при назначении наказания.

Классификация составов преступлений необходима для правильной их квалификации и четкого применения уголовного законодательства. При этом разграничение происходит на основании различных критериев, таких как:

  1. степень общественной опасности деяния;
  2. структура состава преступления;
  3. конструкция объективной стороны преступления.

В зависимости от степени общественной опасности различают три вида составов преступлений: основной состав, состав со смягчающими обстоятельствами и состав с отягчающими обстоятельствами.

  1. законодателем они могут вводиться в основной состав преступления и в связи с этим становиться обязательными (конститутивными) (например, тай­ный способ изъятия чужого имущества является обязательным признаком кражи — ст.

    158 УК РФ);

  2. они могут высту­пать в качестве квалифицирующего признака, повышающего или, наоборот, снижающего опасность преступления и изменяющего основной вид состава преступления на его квалифицированный вид (например, общеопасный способ убийства, особая жесто­кость — п. «д», «е» ч. 2 ст.

    105 УК РФ; условия психотравмирующей ситуации — ст. 106 УК РФ);

  3. если они не являются обязательными (не входят в основной состав преступления) и не указаны в качестве квалифицирующих признаков, то согласно ст.

    61 и 63 УК РФ могут выступать обстоятельствами, смягчающи­ми или отягчающими наказание (например, такие способы, как садизм, мучения, издевательство над потерпевшим, признаются отягчающими наказание; несовершеннолетие, беременность, мо­тив сострадания — смягчающими).

Какие статьи Уголовного кодекса содержат в себе понятие преступлений с двойной превенцией?

Какого-то официально утвержденного перечня преступлений двойной превенции в статьях УК РФ не существует и теоретически, под это понятие, в той или иной степени, могут попадать десятки статей кодекса.

На практике, сотрудниками полиции чаще всего выявляются следующие составы двойной превенции:

— Побои, причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью (ст.ст. 116, 115, 112 УК РФ). Выявление и пресечение преступлений данного вида имеет профилактическое значение для предупреждения совершения тяжких насильственных преступлений, например, причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

— Повторное управление ТС лицом в состоянии опьянения ( ст. 264.1 УК РФ ). Считается, что привлечение к уголовной ответственности водителей, которые не в первый раз сели пьяными за руль, способно предотвратить совершение ими более тяжких по последствиям деяний, связанных с серьезными авариями и гибелью людей.

Уголовно-правовые нормы с двойной превенцией: понятие, сущность и виды (К.В. Ображиев, А.С. Шуйский, «Законы России: опыт, анализ, практика», N 12, декабрь 2009 г.)

Уголовно-правовые нормы с двойной превенцией: понятие, сущность и виды

Однако надо признать, что при всей несомненной важности уголовно-правового воздействия на детерминанты преступности феномен норм с двойной превенцией не получил должной теоретической разработки в отечественной уголовно-правовой науке. Если обще- и частнопревентивное воздействие уголовного закона и иные уголовно-правовые средства противодействия преступности (предоставление права на причинение вреда при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, регламентация добровольного отказа, применение принудительных мер воспитательного воздействия и др.) изучены довольно хорошо, то предупредительное значение уголовно-правовых норм с двойной превенцией фактически осталось за рамками специальных исследований.

Впрочем, отмеченное обстоятельство не меняет сущности рассматриваемых норм, которая заключается в их способности оказывать двойное превентивное воздействие, т.е. предупреждать не только предусмотренные ими преступные деяния (первичное превентивное воздействие), но и другие преступления (вторичное превентивное воздействие)*(3). Правда, такого рода двойной превентивный эффект объясняется в теории уголовного права неоднозначно.

Так, одни авторы связывают его с тем, что преступление, ответственность за которое предусмотрена нормой с двойной превенцией, выступает в качестве условия, способствующего совершению другого преступного деяния. Другие специалисты говорят о том, что преступление, предусмотренное нормой с двойной превенцией, создает условия и непосредственную обстановку для совершения других преступлений*(4). Наконец, отдельные ученые считают, что двойное превентивное воздействие норм с двойной превенцией связано с тем, что предусмотренные ими преступные деяния создают причины и условия для совершения других преступлений*(5).

В этой связи нелишним будет напомнить, что причинная связь как проявление детерминизма представляет собой особого рода связь между явлениями, при которой одно из них (причина) с необходимостью, неизбежностью закономерно порождает другое (следствие). Причинная связь по своей природе является генетической, поскольку причина вызывает, производит следствие. Следовательно, причиной какого-либо явления может быть признано только то явление, которое с необходимостью, неизбежностью порождает первое. Связь между причиной и следствием (причинная связь) подчиняется динамическим законам, которые действуют с непосредственной и однозначной необходимостью, не допускающей никаких исключений.

Вместе с тем отсутствие причинной связи между объектами первичного и вторичного превентивного воздействия норм с двойной превенцией не означает отсутствия между ними иной детерминации. Преступление, ответственность за которое предусмотрена нормой с двойной превенцией, создает условие для совершения другого преступления, обусловливает его совершение. Связь между преступлением, ответственность за которое установлена нормой с двойной превенцией, и другим преступлением не является причинной; это обусловливающая связь.

Обобщая вышеизложенные соображения, можно заключить, что сущность уголовно-правовых норм с двойной превенцией заключается в их направленности на предупреждение преступлений, которые выступают в качестве условий, предпосылок совершения других преступлений, что позволяет добиться двойного превентивного эффекта.

В том же ключе рассуждает и Е.Л. Оськина, которая относит уголовно-правовые нормы с двойной превенцией к мерам частного предупреждения преступлений*(10). Из этого следует, что адресатом вторичного превентивного воздействия, по мнению Е.Л. Оськиной, может быть только то лицо, которое было привлечено к уголовной ответственности за преступление, выступающее в качестве условия совершения другого преступного деяния.

Однако, на наш взгляд, подобные представления искажают механизм воздействия уголовно-правовых норм с двойной превенцией. Уголовно-правовые нормы с двойной превенцией оказывают вторичное превентивное воздействие не только на тех лиц, к которым они применялись, но и на довольно широкий круг иных лиц. Как и другие уголовно-правовые запреты, норма с двойной превенцией самим фактом своего существования удерживает некоторую часть населения от совершения предусмотренного ею преступления, которое, в свою очередь, выступает условием совершения других преступных деяний. И если угрозой применения уголовного наказания норма с двойной превенцией удержала определенный контингент лиц от первого преступления, то тем самым она позволила предупредить и совершение другого преступления, т.е. оказала двойное превентивное воздействие. В связи с этим предпочтительнее выглядит точка зрения В.П. Ревина, согласно которой основными формами профилактического воздействия норм с двойной превенцией являются: угроза применения санкции за деяния, запрещенные уголовно-правовой нормой (общая превенция), привлечение к ответственности за преступление, не представляющее большой общественной опасности, и оказание тем самым профилактического воздействия, а иногда и лишение физической возможности совершения более тяжкого преступления (специальная превенция)*(11).

Читайте также:  Штрафы за отсутствие страховки ОСАГО 2023 году

Таким образом, к нормам с двойной превенцией в уголовно-правовой литературе относят довольно широкий (причем, как правило, неисчерпывающий) круг норм; при этом прослеживается тенденция к расширению их числа. В связи с этим хотелось бы подчеркнуть два важных обстоятельства.

Во-первых, следует предостеречь от чрезмерно широкого понимания норм с двойной превенцией. В некотором смысле можно считать, что все уголовно-правовые нормы оказывают как непосредственное, так и опосредованное превентивное воздействие, поскольку нарушение одного уголовно-правового запрета в известной мере облегчает нарушение других (в этой связи вспоминается выражение «встал на преступный путь»). Однако можно ли на этом основании отнести к числу норм с двойной превенцией все уголовно-правовые нормы? Полагаем, что нет, так как это полностью размыло бы границы исследуемого уголовно-правового феномена. Думается, что к числу норм с двойной превенцией следует относить только те нормы, которые предусматривают ответственность за преступления, создающие необходимые условия для совершения преступлений определенного вида.

Во-вторых, необходимо иметь в виду, что число уголовно-правовых норм с двойной превенцией не является постоянной, раз и навсегда заданной величиной. Еще в советской уголовно-правовой науке отмечался тот факт, что «круг названных преступлений, способствующих совершению более тяжких, может постоянно увеличиваться за счет введения других норм, ставящих под уголовно-правовую защиту новые общественные отношения или влияющих посредством уголовного права на причины и условия совершения преступлений»*(18). Этот тезис подтверждает и история развития российского уголовного законодательства, которое сравнительно недавно пополнилось такими нормами с ярко выраженным двойным превентивным эффектом, как нормы об ответственности за содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ), публичные призывы к террористической деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ), организацию экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ). Так что более перспективным видится не создание перечня уголовно-правовых норм с двойной превенцией, а их классификация.

Попытки классифицировать уголовно-правовые нормы с двойной превенцией предпринимались в уголовно-правовой науке неоднократно.

Так, Э.А. Саркисова предложила выделять семь групп уголовно-правовых норм с двойной превенцией:

1) нормы, оказывающие уголовно-правовое влияние на пьянство и алкоголизм, как условие, способствующее совершению многих, в том числе и тяжких преступлений;

2) нормы, направленные на предупреждение хищений государственного или общественного имущества;

3) нормы, направленные на предупреждение тяжких преступлений против личности;

4) нормы, направленные на предупреждение преступлений со стороны несовершеннолетних;

5) нормы, способствующие предупреждению рецидивной преступности;

6) нормы, пресекающие поведение, препятствующее раскрытию преступлений;

7) нормы, направленные на предупреждение автотранспортных преступлений с тяжкими последствиями*(19).

Изучив и рассмотрев, некоторые уголовные и административные дела, связанные с применением категории малозначительности деяния, можно выделить следующие типичные ошибки правоприменителя и следственных органов:

Игнорирование одного из главных эмпирических признаков, условий существования малозначительности деяния — формальной уголовной противоправности действия (бездействия) лица.

Некорректный учет отдельных обстоятельств поведения лица в качестве факторов малозначительности.

Небрежность (нередко граничащая с незаконностью) процессуального оформления решений о малозначительности содеянного.

Умышленное предпочтение уголовного законодательства над административным при определении ущерба причиненного деянием.

В целом характер допускаемых ошибок в зависимости от занимаемой лицом должности, принимающим решение о малозначительности деяния, принципиально не отличается. Решения дознавателей, следователей, прокуроров и судей по указанному вопросу содержат, как правило, одинаковые недостатки. Не прослеживается особая зависимость характера ошибок и от уровня образования и от стажа работы правоприменителя. Косвенно это обстоятельство может свидетельствовать об одинаковом уровне правосознания следственных работников и судейского аппарата применительно к исследуемой проблеме.

Исходя из характера выявленных ошибок и недостатков, мы видим несколько путей совершенствования правоприменительной практики:

в целях недопущения игнорирования такого сущностного признака малозначительности деяния, как формальная уголовная противоправность действия (бездействия) лица, указать на данный (как подлежащий обязательному установлению) признак в легальном определении исследуемой категории, в специальном постановлении Пленума Верховного Суда РФ, посвященном малозначительности деяния, в постановлениях Пленума высшей судебной инстанции общей юрисдикции о судебной практике по делам о конкретных составах преступления;

в разъяснениях Верховного Суда РФ относительно судебной практики по делам о конкретных составах преступления изложить максимально полный (насколько это возможно) перечень обстоятельств, подлежащих обязательной оценке правоприменителем при признании конкретного действия (бездействия) малозначительным, формально содержащего признаки конкретного состава преступления. Безусловно, данные факторы должны укладываться в хронологические рамки формально преступного поведения лица;

в мотивировочной части постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, прекращении уголовного преследования, определения суда о прекращении уголовного дела должны найти отражение два основных эмпирических признака анализируемой категории: формальная уголовная противоправность (должно быть четко указано, признаки какого состава преступления формально содержатся в содеянном) и общественно неопасный характер действия или бездействия лица (отсутствие общественной опасности должно быть мотивировано совокупностью факторов, проявившихся в поведении лица);

отказ в возбуждении уголовного дела или его прекращение необходимо аргументировать не отсутствием состава преступления в деянии лица, а именно малозначительностью последнего как абсолютно специфическим нереабилитирующим основанием, исключающим производство по делу.

Работа органов внутренних дел по выявлению, раскрытию и расследованию превентивных преступлений

16 мая в МВД по Республике Татарстан прошла пресс-конференция, на которой заместитель начальника полиции МВД по РТ Марат Айдаров рассказал о работе органов внутренних дел по выявлению, раскрытию и расследованию превентивных преступлений.

На полицию возложена важная роль в профилактике тяжких преступлений, совершаемых в быту, в организации своевременного выявления и расследования преступлений, носящих превентивный, то есть профилактический характер.

К ним относятся преступления, предусмотренные статьями УК РФ 112 – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», 115 – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», 116 – «Побои», 117 – «Истязание», 119 – «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», 156 – «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», ч.1 ст. 213 – «Хулиганство».

Правильно организованная работа по выявлению профилактических преступлений способствовала снижению количества тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве (бытовых убийств, причинения тяжкого вреда здоровью).

За 4 месяца 2013 года количество таких преступлений снизилось на 12% (с 122 до 104). Подобному результату способствовала активная работа правоохранительных органов по выявлению и раскрытию побоев, истязаний и угроз убийством. Только за 4 месяца в республике зарегистрировано свыше 600 преступлений данной категории. В суд направлено более 80% из числа зарегистрированных.

За этот же период участковыми уполномоченными полиции раскрыто более 200 побоев и 300 угроз убийством. Следовательно, столько же предотвращено убийств и тяжких телесных повреждений.

Несмотря на имеющиеся факты насилия в семье граждане отказываются реализовывать свои предусмотренные законом права на защиту жизни и здоровья.

Так, жительница Высокогорского района, проживающая с мужем и малолетней дочерью, с 2010 года неоднократно обращалась в органы внутренних дел по факту устраиваемых мужем пьяных скандалов.

Тем не менее, несмотря на уговоры со стороны сотрудников полиции, написать заявление о привлечении супруга к уголовной ответственности и пройти судебно-медицинское освидетельствование гражданка отказывается, тем самым лишая себя реализации права на личную неприкосновенность.

В настоящее время данный адрес участковым уполномоченным взят под особый контроль, муж поставлен на профилактический учет как «семейный дебошир» и в дальнейшем будут осуществляться его проверки по месту жительства.

Актуальной проблемой последнего десятилетия является омоложение преступного контингента, которому активно способствует взрослое население путем вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий и преступлений. Ради получения наживы во избежание наказания взрослые совершают преступления «руками» детей, пользуясь их наивностью и доверчивостью.

К примеру, сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних в Высокогорском районе задержан местный житель, который уговорил двух несовершеннолетних совершить кражу аккумуляторов из автомашин, обещая поделиться с ними деньгами, вырученными от продажи похищенных аккумуляторов. А в Балтасинском районе женщина спаивала несовершеннолетних, обещая им приятные ощущения и улучшения настроения.

Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу среди населения, учащихся образовательных учреждений по предотвращению насилия в семье (так называемые бытовые преступления), проводят циклы бесед по правовым вопросам, касающихся причин совершения преступлений и их последствий, ведут пропаганду здорового образа жизни, семейных ценностей и традиций.

В структуре посягательств на жизнь и здоровье граждан значительную часть составляют преступления в сфере семейных и бытовых отношений, совершенные в состоянии алкогольного опьянения после распития спиртных напитков. Данной категории преступлений, как правило, предшествуют ранее сложившиеся личные неприязненные отношения, бытовые конфликты, ссоры.

Как выяснилось позже, подобные скандалы в их семье были частыми явлениями, о рукоприкладствах мужа супруга никому не сообщала. Частично скандалы слышали соседи, которые также предпочли промолчать.

В результате мы имеем убийство и два трупа.

Данные факты свидетельствуют, что своевременное обращение в органы внутренних дел предотвращает совершение более тяжких преступлений.

Одними из самых распространенных по-прежнему являются преступления превентивной направленности.

Данные преступления квалифицируются по статьям 115, 116, 117, 119 УК РФ.

За нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности (ст. 115 УК РФ), законодатель предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до четырех месяцев.

Превентивная специфика ст. 119 УК РФ в отличие от статей 115, 116, 117 УК РФ заключается в том, что деяния, подпадающие под ее применение, сопряжены с посягательством на жизнь и здоровье гражданина. Высказывание угрозы нередко предшествует совершению особо тяжких насильственных преступлений против личности. Поэтому уголовные дела, возбужденные по ст. 119 УК РФ, имеют особую профилактическую значимость в предупреждении более тяжких преступлений.

В случае совершения в отношении Вас описанных преступлений, Вы вправе обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела. Дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116 УК РФ возбуждаются лишь по заявлению потерпевшего. Вместе с тем, в случае примирения, уголовное дело по ходатайству сторон может быть прекращено.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *